Ярославская обл., Первомайский р-н, п.Пречистое, ул.Ярославская д.90
Версия для слабовидящих
Меню
Глава Первомайского муниципального района
Голядкина Инна Ильинична
График приёма

Антитеррористическая комиссия Ярославской области 

Главная » Госорганы » Прокуратура
Прокуратура

Изменения в законодательстве об исполнительном производстве


Уважаемые посетители сайта!

Данный раздел сформирован из наиболее актуальной информации, содержащей разъяснения по вопросам, поступившим от граждан, принятых на личном приёме прокурора района и работников прокуратуры Первомайского района.    

Раздел так же содержит информацию об изменениях федерального законодательства.

Требования к содержанию апелляционных жалоб

В части 1 статьи 389.6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) приведен обязательный перечень данных, которые необходимо указывать в апелляционной жалобе.

Так, жалоба должна содержать:

- наименование суда апелляционной инстанции, в который она подается;

- данные о лице, подавшем апелляционную жалобу с указанием его процессуального положения (осужденный, потерпевший, гражданский истец, законный представитель и т.п.). Также необходимо указывать место жительства или место нахождения;

- указание на приговор или иное судебное решение и наименование суда, его постановившего или вынесшего;

- доводы лица, подавшего апелляционную жалобу, то есть обстоятельства, по которым не согласен с решением суда, либо приведены судом неправильно, доказательства, обосновывающие его требования;

Например, если потерпевший либо гражданский истец не согласен с суммой ущерба, определенной судом в приговоре, то должен подробно указать почему, сослаться на материалы дела (показания свидетелей, справки), либо иные документы, подтверждающие размер ущерба.

- перечень прилагаемых к апелляционной жалобе материалов, если они имеются;

- подпись лица, подавшего апелляционную жалобу.

В случае несоответствия апелляционной жалобы данным требованиям, суд вправе расценить это как препятствие для рассмотрения дела и жалоба может быть возвращена судьей с назначением срока для ее пересоставления. Если требования судьи не выполнены и апелляционная жалоба в установленный срок не поступила, то она считается не поданной.

В этом случае, при отсутствии жалоб других участников судопроизводства и представления прокурора, приговор либо иное решение суда считается вступившим в законную силу.

Если апелляционная жалоба подана лицом, не участвовавшим в уголовном деле, то в ней должно быть указано, какие права и законные интересы этого лица нарушены судебным решением.

Осужденный вправе заявить ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции в своей жалобе либо в возражениях на жалобы и представление, принесенным другими участниками уголовного процесса.

06.07.2013

Промежуточное решение в уголовном судопроизводстве

Понятие промежуточного решения суда введено Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов РФ)» и содержится п. 53.3 ст. 5 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ).

Это все определения и постановления суда, за исключением итогового судебного решения - приговора или иного решения суда, принимаемого в ходе судебного разбирательства, которым уголовное дело разрешается по существу.

В уголовном судопроизводстве различают несколько видов промежуточных решений.

Судебные постановления, выносимые в ходе досудебного производства по уголовному делу. Например, решения, выносимые в порядке судебного контроля за действиями и решениями органов предварительного расследования (постановления по жалобам, рассмотренным в порядке ст. 125 УПК РФ), о применении мер пресечения, производстве обыска, выемки и т.д.

Решения, принятые судом при подготовке дела к судебному разбирательству и по итогам предварительного слушания. Такие как, о направлении дела по подсудности либо об изменении подсудности, о возвращении дела прокурору, об изменении меры пресечения, о рассмотрении дела единолично судьей либо коллегиально и т.д.

А также решения, принятые судом в ходе самого судебного разбирательства: о разрешении ходатайств сторон, об отводах, о приостановлении производства по делу, о назначении экспертиз и т.д., в которых не содержится окончательных выводов суда о достаточности доказательств, о виновности лица, о назначении ему наказания либо об освобождении от него.

Промежуточные судебные решения имеют целью создать должные условия для реализации участниками процесса их прав и для обеспечения выполнения ими своих процессуальных обязанностей, для правильного разрешения уголовного дела без неоправданной задержки. К ним же можно отнести и судебные решения, направленные на надлежащую организацию судебного разбирательства, например принимаемые к лицам, не являющимся в судебное заседание, нарушающим установленный в нем порядок.

04.06.2013

Заочное рассмотрение уголовного дела судом

Заочное рассмотрение уголовного дела, подразумевает проведение судебного разбирательства без участия подсудимого. Как правило, итогом такого вида судопроизводства является обвинительный приговор.

Заочное рассмотрение уголовного дела допускается в случаях прямо предусмотренных законом. В порядке ч. 4 ст. 247 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) при соблюдении двух условий. Во-первых, по делам небольшой или средней тяжести. Во-вторых, подсудимый сам должен представить ходатайство о рассмотрении данного уголовного дела в его отсутствие.

Принимая решение о рассмотрении уголовного дела в отсутствие подсудимого, судья должен убедиться, что ходатайство подсудимого о рассмотрении дела в его отсутствие не носит вынужденного характера (в частности, не вызвано его тяжелой болезнью, отсутствием материальной возможности прибыть в суд и т.п.).

Помимо этого, в исключительных случаях возможно проведение заочного судебного разбирательства по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, в соответствии с требованиями части 5 статьи 247 УПК РФ. Если обвиняемый находится за пределами Российской Федерации и уклоняется от явки в суд, при том, что он не был привлечен к уголовной ответственности по этому уголовному делу на территории иностранного государства, а также, когда обвиняемый находящийся на территории Российской Федерации, уклоняется от явки в суд и его место нахождения неизвестно.

В соответствии с разъяснениями постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2009 г. № 28 «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству» под исключительными случаями, следует понимать, например, особую общественную опасность преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, необходимость возмещения потерпевшему существенного вреда, причиненного преступлением, случаи, когда розыск обвиняемого не дал положительных результатов, невозможность осуществить экстрадицию обвиняемого.

Решение о рассмотрении дела в отсутствие подсудимого при наличии оснований, указанных в части 5 статьи 247 УПК РФ, суд принимает по ходатайству сторон (часть 4 статьи 253 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации).

Участие защитника в судебном разбирательстве, проводимом в соответствии  с частью пятой статьи 247 УПК РФ является обязательным. Защитник приглашается подсудимым. При отсутствии  приглашенного подсудимыми защитника суд принимает меры по назначению защитник.

Если приговор вынесен до 1 января  2013 года, то согласно требованиям части 7 статьи 247 УПК РФ в случае устранения обстоятельств, указанных в части пятой той же статьи, приговор или определение суда, вынесенные заочно, по ходатайству осужденного или его защитника отменяются в порядке, предусмотренном главой 48 УПК РФ, то есть надзорной инстанцией. В случае вынесения приговора после 1 января 2013 года – в порядке главы 47.1 УПК РФ, поскольку это основание для отмены приговора кассационной инстанцией.


30.05.2013

Вопросы законодательства о труде

Вопрос: Имеет ли работодатель право не предоставлять ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда?

В соответствии со ст. ст. 116, 117 Трудового кодекса Российской Федерации ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются:

- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

- работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем;

- работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

К работам с вредными и (или) опасными условиями труда относятся работы: на подземных горных работах и открытых горных работах в разрезах и карьерах, в зонах радиоактивного заражения, на других работах, связанных с неблагоприятным воздействием на здоровье человека вредных физических, химических, биологических и иных факторов.

 Право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день имеют рабочие, специалисты и служащие, профессии которых перечислены в Списке производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда. Если Списком предусмотрены отдельные виды работ (малярные работы), дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день должны предоставляться независимо от того, в какой организации эти работы выполняются.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11. 2008 № 870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда» минимальная продолжительность дополнительного отпуска – 7 календарных дней.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска основной отпуск суммируется со всеми полагающимися работнику дополнительными отпусками (часть вторая ст. 120 Трудового кодекса Российской Федерации).

Из ст. 122 Трудового кодекса Российской Федерации следует, что отпуск работнику можно предоставить в любое время рабочего года. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется графиком отпусков, который обязателен для работника и работодателя (ст. 123 Трудового кодекса Российской Федерации).

Согласно ст. 125 Трудового кодекса Российской Федерации ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части только по соглашению между работником и работодателем. Поэтому при отсутствии такого соглашения в срок, установленный графиком отпусков, работнику по общему правилу должны предоставляться полностью не только основной, но и все дополнительные отпуска. Однако порядок предоставления дополнительного отпуска за работу во вредных и (или) опасных условиях труда является исключением.

В стаж, дающий право на такой отпуск, включается только фактически отработанное во вредных или опасных условиях труда время (часть третья ст. 121 Трудового кодекса Российской Федерации).
С учетом этой нормы количество предоставляемых работнику дней дополнительного отпуска за вредность надо определять пропорционально стажу работы во вредных условиях, именующемуся на момент предоставления (решение Верховного Суда Российской Федерации от 15.04.2004 № ГК ПИ04-481).

Таким образом, дополнительный отпуск за работу во вредных условиях обязан предоставляться в сроки, установленные для каждого работника графиком отпусков, а его продолжительность должна быть пропорциональной фактически отработанному во вредных условиях времени. Соответственно, определяя, сколько дней дополнительного отпуска предоставить работнику, работодатель должен учесть время работы во вредных условиях с момента приема на работу, а затем каждый раз с момента, по который было учтено время работы во вредных условиях в прошлый раз. Не допускается замена ежегодного дополнительного отпуска за работу во вредных условиях труда денежной компенсацией.

22.05.2013

Гражданский иск к несовершеннолетнему обвиняемому или подсудимому

По общему правилу уголовная ответственность наступает с 16 лет. Однако за совершение ряда преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 20 УК РФ к уголовной ответственности привлекаются несовершеннолетние, совершившие преступления в возрасте 14 лет. С 14 лет наступает уголовная ответственность за совершение: убийства (ст. 105 УК РФ), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью  (ст. 111 УК РФ), похищения человека (ст. 126 УК РФ), изнасилования (ст. 131 УК РФ), насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ), кражи (ст. 158 УК РФ), грабежа (ст. 161 УК РФ), разбоя (ст. 162 УК РФ), вымогательства (ст. 163 УК РФ), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон – с т. 166 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст. 167 УК РФ) и других.

Имеются определенные особенности  возмещения вреда, когда вред причинен преступлением, совершенным несовершеннолетним подсудимым (обвиняемым) в возрасте от 14 до 18 лет, которые прямо указаны в законе.

Порядок ответственности за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, предусмотрен ст. 1074 ГК РФ. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет за вред, причиненный их действиями, несут ответственность на общих основаниях. Поэтому если преступлением, совершенным несовершеннолетним обвиняемым  или подсудимым в возрасте от 14 до 18 лет, причинен материальный ущерб или моральный вред, потерпевший вправе предъявить гражданский иск непосредственно к несовершеннолетнему подсудимому (обвиняемому).

Если несовершеннолетний подсудимый не имеет доходов или имущества, достаточных для возмещения вреда, то ответственность за вред, причиненный его противоправными действиями, несут его родители, усыновители и попечители, если не докажут, что вред возник не по их вине.

Вред, причиненный несовершеннолетним подсудимым, который остался без попечения родителей и находился в соответствующем учреждении для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома, школы-интернаты и т.д.), которое в силу закона является его попечителем, возмещается данным учреждением.

Родители (усыновители), попечители возмещают ущерб, причиненный противоправными действиями несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет, полностью или в недостающей части. Учитывая вышеуказанные требования закона, потерпевший вправе предъявить гражданский иск в рамках уголовного дела не только непосредственно к причинителю вреда – несовершеннолетнему подусудимому (обвиняемому), но и к его родителям или попечителям.

Так, например, несовершеннолетние Б. и М. осуждены за кражу чужого имущества. Их действиями потерпевшему причинен имущественный вред в размере 62 270 рублей. Суд при вынесении обвинительного приговора удовлетворил гражданский иск потерпевшего в полном объеме, взыскав с осужденных и их родителей материальный ущерб в указанном размере.

Родители и попечители привлекаются к возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним только до достижения последним 18 лет (совершеннолетия). ПО достижению подсудимым 18 лет оставшуюся часть ущерба или компенсации морального вреда он возмещает самостоятельно. Если к моменту рассмотрения уголовного дела подсудимому, совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте, исполнилось 18 лет, то ответственность за вред, причиненный его действиями, он несет самостоятельно, суд взыскивает ущерб только с него.

Самостоятельно возмещает ущерб, причиненный преступлением, и несовершеннолетний, в отношении которого в силу требований ст. 27 ГК РФ проведена процедура эмансипации.

Эмансипация это объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным. Эмансипация производится по решению органа опеки и попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого согласия эмансипация производится по решению суда.

15.06.2013

Гражданский иск в уголовном процессе

По общему правилу в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также имуществу юридического лица подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Понятие вреда в гражданском законодательстве включает в себя: материальный ущерб, который выражается в уменьшении имущества, его уничтожении или утрате, и моральный вред, который выражается в умалении нематериального блага - жизни, здоровья человека и т.д., то есть иными словами физические и нравственные страдания, причиненные в результате виновных действий (вред здоровью гражданина, смертью близкого лица и
др.)

Очень часто вред причиняется непосредственно преступлением. Лицо, которому преступлением причинен материальный ущерб или моральный вред вправе предъявить гражданский иск к виновному в причинении вреда в рамках уголовного дела. Ответчиком в рамках уголовного дела, как правило, является обвиняемый, который на стадии рассмотрения дела в суде является подсудимым.

Гражданский иск в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 44 Уголовно-процессуального кодекса РФ может быть предъявлен после возбуждения дела до окончания судебного следствия при рассмотрении данного уголовного дела в суде первой инстанции, то есть как на стадии следствия, так и в суде.

Если иск заявляется потерпевшим или представителем потерпевшего на стадии судебного рассмотрения дела, то целесообразно, чтобы он был заявлен на первоначальной стадии судебного следствия, чтобы стороны имели возможность своевременно исследовать данные (доказательства и расчеты), подтверждающие обоснованность исковых требований. Это обстоятельство также позволяет истцу в случае необходимости дополнительно представить иную информацию, подтверждающую исковые требования.

Гражданский иск в рамках уголовного дела предъявляется к лицу, причинившему вред, то есть к обвиняемому или подсудимому. При предъявлении иска в рамках судебного рассмотрения дела суд выносит постановление о признание потерпевшего гражданским истцом, а подсудимого, виновного в причинении материального ущерба или морального вреда, - ответчиком. Однако имеется исключение из данного правила, если вред причинен несовершеннолетним подсудимым, то иск не обязательно предъявляется только к причинителю вреда.

Гражданским истцом в уголовном процессе может быть как гражданин, так и юридическое лицо (предприятие, учреждение, организация), которым причинен вред преступлением. Права гражданского истца предусмотрены в ст. 44 УПК РФ. Гражданский истец вправе: поддерживать свой иск, предъявлять доказательства в подтверждение исковых требований, размеру иска, давать объяснения по предъявленному иску, заявлять ходатайства, отводы, отказаться от предъявленного иска, изменить исковые требования, участвовать в судебном разбирательстве, выступать в прениях для обоснования своего иска, знакомиться с протоколом судебного заседания, обжаловать приговор в части, касающейся гражданского иска и другие.

Гражданский истец вправе реализовать свои права лично, через представителя или совместно с представителем. Так, гражданский иск в защиту несовершеннолетних, лиц признанных недееспособными либо ограниченно дееспособными, то есть лиц, которые не могут сами защищать свои права и интересы, вправе заявить их законные представители.

Прокурор также вправе заявить гражданский иск в рамках уголовного дела, однако его права при предъявлении такого иска ограничены законом. Прокурор вправе предъявить иск не во всех случаях, а только в защиту интересов государства, а также в защиту интересов лиц, которые сами не могут защищать свои права и интересы (несовершеннолетние, недееспособные, ограниченно недееспособные).

Иск, предъявленный в рамках уголовного дела, при вынесении обвинительного приговора в обязательном порядке должен быть разрешен. При разрешении гражданского иска суд руководствуется требованиями гражданского законодательства.

Если вред причинен виновными действиями нескольких лиц, то исковые требования предъявляются ко всем виновным лицам.

Размер исковых требований определяется истцом самостоятельно с учетом причиненного ущерба, при этом в гражданском иске могут одновременно содержаться требования, как о возмещении материального ущерба, так и компенсации морального вреда, если преступлением причинены оба вида вреда.

Когда речь идет о возмещении материального ущерба, размер иска зависит от размера причиненного имущественного вреда. Он может устанавливаться заключением эксперта, справками, квитанциями, чеками и другими документами о стоимости утраченного или поврежденного имущества.

Размер компенсации морального вреда определяется истцом самостоятельно в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда. Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. При этом истец должен обосновать, в чем выразились физические и нравственные страдания, причиненные ему преступлением. Суд, разрешая требования о компенсации морального вреда, при определении ее размера с учетом требований ст. 1101 ГК РФ руководствуется конкретными обстоятельствами и требованиями разумности и справедливости.

Например, приговором Хабаровского краевого суда К. и Д. осуждены за покушение на убийство М., совершенное группой лиц, по мотиву национальной ненависти.

Суд при вынесении обвинительного приговора удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании морального вреда, заявленных в судебном заседании в полном объеме. В результате с осужденных Д. и К. в пользу потерпевшего М. взыскано 500 тысяч рублей в возмещение морального вреда, по 250 тысяч рублей с каждого.

В тех случаях, когда разрешение исковых требований требует производства дополнительных расчетов, которые невозможно выполнить в рамках рассмотрения уголовного дела, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение исковых требований и передать вопрос о размере взыскания для разрешения в рамках гражданского судопроизводства.

Если истец не прибыл в судебное заседание для поддержания своих исковых требований, вытекающих из данного уголовного дела, и их обоснования, суд оставляет иск без рассмотрения. В этом случае истец вправе предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Отказ гражданского истца от иска влечет за собой прекращение производства по иску. Как правило, отказ гражданского истца от иска в рамках уголовного дела связан с добровольным возмещением ущерба подсудимыми.

07.05.2013

Что делать, если задерживают зарплату

Работник имеет право требовать у начальства объяснений, даже если зарплату задержали на один день. Для этого необходимо заявление в двух экземплярах с просьбой объяснить причину задержки заработной платы с указанием даты выплаты. Зарегистрировать заявление у секретаря в приемной начальника, на своем экземпляре потребовать поставить входящий номер и дату. Этот документ понадобится для разбирательства в суде – если дело дойдет до данного процесса. Однако на практике мало руководителей, которые дают ответы на такие заявления. Поэтому данный факт не может повлиять на дальнейшие действия работника.
 

В случае если задержка зарплаты превышает 15 дней, необходимо написать на имя руководителя еще одно заявление. В нем уведомить начальство о том, что работник приостанавливает работу до момента выплаты денег, сослаться необходимо на статью 142 Трудового кодекса РФ, которой предусмотрена ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику. Заявление требуется написать в двух экземплярах и зарегистрировать, либо отправить по почте с уведомлением. При этом необходимо знать, что в период приостановления работы, работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу.
 

Кроме того, работнику должны выплатить зарплату, причем с процентами. В соответствии с Трудовым кодексом РФ компенсация составит не меньше одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка за каждый день просрочки. Сейчас ставка равна 8 %. Примерный расчет: задержка зарплата в 50000 рублей за 30 дней, то компенсация составит 400 рублей.
 

Если работодатель не спешит платить и не приглашает работника на работу, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в трудовую инспекцию, в прокуратуру или в суд. Задержка зарплаты на два месяца и больше – уголовное преступление. Наказание за преступление предусмотрено статьей 145 Уголовного кодекса РФ и устанавливает помимо штрафа лишение свободы до двух лет.

19.04.2013

Перевозчиков обязали страховать свою гражданскую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров при перевозках любыми видами транспорта

Частью 2 ст.1 Федерального закона от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном», вступившего в силу с 01.01.2013, установлено обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров при перевозках любыми видами транспорта, в отношении которых действуют транспортные уставы или кодексы, при перевозках внеуличным транспортом (за исключением перевозок метрополитеном), а также устанавливает порядок возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном.

В соответствии со ст.3 Закона № 67-ФЗ перевозчиками являются  юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляют перевозки (независимо от вида транспорта и вида перевозок).

Согласно с ч.1 ст.5 Закона № 67-ФЗ независимо от вида транспорта (за исключением метрополитена) перевозчик обязан страховать свою гражданскую ответственность за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом. Запрещается осуществление перевозок пассажиров перевозчиком (за исключением перевозок пассажиров метрополитеном), гражданская ответственность которого не застрахована.

Информацию о страховщике (его наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер телефона) и договоре обязательного страхования (номер, дата заключения, срок действия) перевозчик обязан предоставлять пассажирам путем размещения этой информации во всех местах продажи билетов или на билете либо на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч.6 ст.5 Закона № 67-ФЗ).

Таким образом, юридические лица и индивидуальные предприниматели при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров любыми видами транспорта, в отношении которых действуют транспортные уставы или кодексы, при перевозке внеуличным транспортом обязаны страховать свою гражданскую ответственность за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

Осуществление перевозок пассажиров перевозчиком, риск гражданской ответственности которого за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров не застрахован, является основанием для привлечения лица, к административной ответственности, предусмотренной ст.11.31 КоАП РФ, и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Не предоставление перевозчиком пассажирам в случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, информации о страховщике и о договоре обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.


25.04.2013

отдельные законодательные акты Российской Федерации внесены изменения в целях предупреждения торговли детьми, их эксплуатации, детской проституции

Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предупреждения торговли детьми, их эксплуатации, детской проституции, а также деятельности, связанной с изготовлением и оборотом материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон  от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в  Российской Федерации».

Изменениями введены новые понятия, такие как «эксплуатация детей», «торговля детьми», «их жертва».

Федеральным законодателем, определено, что деятельность органов государственной власти и местного самоуправления осуществляется в пределах своих полномочий путем принятия мер, направленных на оказание необходимой педагогической, психологической, медицинской, юридической помощи жертвам торговли детьми и (или) эксплуатации детей, их родителям (лицам, их заменяющим)

Кроме того, изменениями установлена административная ответственность для юридических лиц за создание условий для торговли детьми или их эксплуатации, изготовление материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и оборот таких материалов или предметов. Санкции за данные правонарушения - штраф от 1 млн. до 5 млн. рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, а также конфискация указанных материалов, предметов и оборудования, используемого для их изготовления.

Применение мер ответственности к юридическому лицу за правонарушения, связанные с торговлей детьми и (или) эксплуатацией детей, изготовлением и (или) оборотом материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, не освобождает от ответственности за данные правонарушения виновное физическое лицо, в том числе от уголовной ответственности.

Изменения трудового законодательства установили запрет на применение труда несовершеннолетних на работах, выполнение которых может причинить вред их нравственному развитию, а именно производство, перевозка и торговля материалами эротического содержания.

18.04.2013

Протокол об административном правонарушении

Протокол об административном правонарушении относится к главным доказательствам по делу об административном правонарушении, а иногда бывает и единственным доказательством состава административного правонарушения.

В соответствии со ст. 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются, в частности, протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными КоАП.

При решении вопроса о допустимости использования тех или иных доказательств по делу об административном правонарушении суд оценивает, не были ли допущены административным органом нарушения прав лица, привлекаемого к ответственности, и в первую очередь право на защиту.

Согласно подп. 2 п. 4 ст. 28.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента составления протокола об административном правонарушении или вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.

Протокол является одновременно доказательством по делу о привлечении к административной ответственности, порядок составления которого четко регламентирован процедурными нормами КоАП РФ.

В частности, в протоколе отражается объяснение физического лица или законного представителя юридического лица по поводу вменяемого правонарушения; при составлении протокола названным лицам разъясняются их права и обязанности, о чем надлежит сделать запись в протоколе ; указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к этому протоколу.

При анализе практики применения судами положений норм КоАП РФ, регламентирующих порядок составления протокола, нередко отмечаются случаи, когда лица, в отношении которых составляется протокол об административном правонарушении, игнорируют предоставленное им законодателем право отразить в протоколе пояснения по существу совершенного ими административного правонарушения и указать на нарушения, допущенные должностным лицом, ограничиваясь при этом записью о том, что все пояснения будут даны в суде или попросту, отказываясь от подписания протокола.

Подобные действия зачастую влекут негативные последствия для лиц, привлекаемых к административной ответственности.

Во-первых, не стоит сбрасывать со счетов силу искушения, охватывающую недобросовестное должностное лицо, которое при составлении протокола нередко держит в руках исход всего производства по делу.

Во-вторых, в ходе рассмотрения дела суд может дать критическую оценку показаниям лица, привлекаемого к административной ответственности, о не совершении административного правонарушения или допущенных в отношении него нарушениях закона, полагая, что появление подобных версий только на стадии судебного рассмотрения вызвано желанием гражданина уйти от административной ответственности. 

В такой ситуации именно отражение лицом, в отношении которого составляется протокол об административном правонарушении, непосредственно в данном документе всех допущенных при его составлении нарушений приобретает первостепенное значение для последующего решения вопроса о наличии оснований привлечения его к административной ответственности.

11.04.2013

Возможно ли выселение соседей из квартиры, если они систематически нарушают спокойствие жильцов, либо содержат свое жилье в антисанитарном состоянии?

Да, возможно, причем такое выселение может быть произведено, как в случае, если соседи являются собственниками квартиры, так и в случае, если эта квартира является муниципальной собственностью и используется ими по договору найма.

В соответствии с частью 1 статьи 91 Жилищного кодекса Российской Федерации, если наниматель и (или) проживающие совместно с ним члены его семьи используют жилое помещение не по назначению, систематически нарушают права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, допуская его разрушение, наймодатель (например, в лице администрации муниципального образования)  обязан предупредить нанимателя и членов его семьи о необходимости устранить нарушения. Если указанные нарушения влекут за собой разрушение жилого помещения, наймодатель также вправе назначить нанимателю и членам его семьи разумный срок для устранения этих нарушений. Если наниматель жилого помещения и (или) проживающие совместно с ним члены его семьи после предупреждения наймодателя не устранят эти нарушения, виновные граждане по требованию наймодателя или других заинтересованных лиц выселяются в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения.

Если же сосед является собственником квартиры, то в силу статьи 293 Гражданского кодекса Российской Федерации, если собственник жилого помещения использует его не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его разрушение, орган местного самоуправления может предупредить собственника о необходимости устранить нарушения, а если они влекут разрушение помещения – также назначить собственнику соразмерный срок для ремонта помещения. Если собственник после предупреждения продолжает нарушать права и интересы соседей или использовать жилое помещение не по назначению либо без уважительных причин не произведет необходимый ремонт, суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.

Таким образом, независимо от того, кто является собственником квартиры, муниципалитет или же физическое лицо, в случае, если сосед систематически нарушает правопорядок (например, шумит после 23 часов), необходимо обращаться в правоохранительные органы, а затем в администрацию муниципального образования.

Если же сосед использует квартиру не по назначению, либо другим образом нарушает права и интересы жильцов, то необходимо обращаться с соответствующим заявлением в администрацию муниципального образования.

При наличии перечисленных выше оснований, такие недобросовестные соседи могут быть выселены из квартиры, но только после обращения в суд органа местного самоуправления и только по судебному решению.

При этом следует помнить, что в соответствии с действующим в данное время законодательством (абзац второй части 1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), если жилье у собственника является единственным, то он, в указанном случае, не может быть выселен из него ни при каких обстоятельствах.

Также необходимо знать, что в соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 14.05.2012 № 11-П федеральному законодателю надлежит – в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации и с учетом правовых позиций, выраженных в настоящем Постановлении, – внести необходимые изменения в гражданское процессуальное законодательство, регулирующее пределы действия имущественного (исполнительского) иммунитета применительно к жилому помещению (его частям), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в данном жилом помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания, с тем чтобы обеспечить возможность удовлетворения имущественных интересов кредитора (взыскателя) в случае, когда по своим характеристикам соответствующий объект недвижимости явно превышает уровень, достаточный для удовлетворения разумной потребности гражданина-должника и членов его семьи в жилище, а также предусмотреть для таких лиц гарантии сохранения жилищных условий, необходимых для нормального существования.

04.04.2013

Уголовная ответственность за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования

Юридическая ответственность в области охраны окружающей среды и природопользования регулируется Уголовным кодексом Российской Федерации, который содержит самостоятельную главу – экологические преступления.

Как показывает судебная практика, в данной сфере самыми распространенными преступлениями являются незаконная рубка лесных насаждений (статья 260 УК РФ), незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (статья 256 УК РФ), уничтожение или повреждение лесных насаждений (статья 261 УК РФ), незаконная охота (статья 258 УК РФ).

При назначении наказания лицам, виновным в совершении экологических преступлений соблюдается принцип индивидуализации, т.е. тщательно выясняется  и учитывается совокупность обстоятельств дела, и прежде всего, характер допущенных нарушений, данные о личности подсудимого, тяжести последствий, размера причиненного вреда.

Наряду с ответственностью граждан за указанный вид преступления, специальными нормами предусмотрена ответственность должностных лиц, использующих свое служебное положение при совершении преступлений по ч.3 ст. 256, ч.2 ст. 258, п. «в» ч. 2  ст. 260 УК РФ.

Следует отметить, что к лицам, использующим свое служебное положение, относятся не только должностные лица, но и государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, не относящиеся к числу должностных лиц, а также лиц, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в коммерческой организации независимо от формы собственности или в некоммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным учреждением.

02.04.2013

Граждане - собственники помещений в многоквартирных домах обязаны установить индивидуальные приборы учета коммунальных ресурсов

К коммунальным ресурсам, в силу Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, относятся холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, природный газ, тепловая энергия, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг. К коммунальным ресурсам приравниваются также сточные бытовые воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения.

Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

В силу положений вышеназванных Правил учет объема (количества) коммунальных услуг, предоставленных потребителю в жилом или в нежилом помещении, осуществляется с использованием индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета.

До 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны были установить индивидуальные приборы учета используемых воды и электрической энергии.

До 1 января 2015 года собственники обязаны обеспечить оснащение помещений индивидуальными приборами учета используемого природного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

Указанные требования закреплены Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Вместе с тем, с 1 июля 2012 года для собственников помещений истек срок самостоятельной установки приборов учета используемой воды и электрической энергии в многоквартирных домах. С указанной даты обязанность по установке счетчиков законодатель возложил на ресурсоснабжающие организации, при этом расходы по их установке должен возместить потребитель коммунальных ресурсов.

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определено, что оснащение помещений индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии ресурсоснабжающие организации должны осуществить – до 1 июля 2013 года.

Однако необходимо учитывать, что требования по организации учета используемых ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять киловатт (в отношении организации учета используемой электрической энергии) или максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии).

28.03.2013

Кто может осуществлять защиту подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в ходе предварительного и судебного следствия. Последствия отказа от защитника

Согласно статье 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, защитник - лицо, осуществляющее в установленном настоящим Кодексом порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу.

В ходе проведения предварительного следствия закон предусматривает допуск в качестве защитников адвокатов.

Вместе с тем, понятие защитник включает в себя не только адвоката, но и иных лиц, которым осуществлять защиту, разрешено судом.

В ходе судебного разбирательства районным, городским, краевым судом в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый.

При производстве у мирового судьи указанные лица допускается как наряду так и вместо адвоката.

Закон предусматривает обязательное участие защитника в случаях, если:

- подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним;

- подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту;

- судебное разбирательство проводится в отсутствие подсудимого;

- подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется производство по уголовному делу;

- лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь;

- уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных заседателей;

- обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением;

- подозреваемый заявил ходатайство о производстве по уголовному делу дознания в сокращенной форме.

В соответствии со статьей 52 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подозреваемый, обвиняемый вправе, за исключением указанных выше случаев, в любой момент производства по уголовному делу отказаться от  помощи защитника, если это не связано с его материальным положением, что не лишает его возможности впоследствии заявить ходатайство о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу.

Показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде относятся к недопустимым доказательствам (ст. 75 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).

Отказ от защитника подозреваемым, обвиняемым не обязателен для дознавателя, следователя и суда.

21.03.2013

Освобождение от уголовной ответственности при добровольном отказе от совершения преступления

Согласно части 2 статьи 31 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца.

Добровольным отказом от преступления, согласно части первой указанной статьи, признается прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца.

Признаки добровольного отказа от совершения преступления:

а) преступление не доведено до конца;

б) у лица есть возможность закончить противоправные действия;

в) решение прекратить совершение преступления принято лицом окончательно.

Если лицо совершило преступление, а впоследствии осознало противоправность своих действий, то раскаяние в совершении преступления учитывается, как смягчающее наказание обстоятельство.

Например, лицо совершило кражу, впоследствии раскаялось и вернуло похищенное потерпевшему. В этом случае преступление доведено до конца, чужое имущество из корыстных побуждений изъято у потерпевшего. Последующее раскаяние и возмещение ущерба смягчает ответственность за совершение преступления, но не является основанием для освобождения от нее.

При добровольном отказе от совершения преступления у лица нет других препятствий для продолжения противоправных действий, кроме его волеизъявления.

Если же преступление не доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам, то содеянное квалифицируется как покушение на совершение преступления и предусматривает назначение наказание с учетом того, что преступление не было доведено до конца.

Так, если действия лица, направленные на хищение денежных средств из сумки, пресечены иными лицами, заметившими это, то в них усматривается состав преступления: покушение на кражу из сумки.

Отказ от совершения преступления принимается лицом добровольно и окончательно, то есть не предполагает, что лицо впоследствии вернется к незавершенным действиям в более подходящее время или при более удобных условиях.

Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит уголовной ответственности в том случае, если фактически совершенное им деяние содержит иной состав преступления.

Например, лицо, желая убить, наносит удар ножом, причиняя вред здоровью потерпевшего средней тяжести. Вид крови останавливает напавшего, который отказывается от дальнейшего причинения телесных повреждений.

В таком случае, лицо добровольно отказалось от совершения убийства, при этом подлежит ответственности за причинение вреда здоровью средней тяжести.

18.03.2013                                                      

Если у вас вымогают взятку!

Что такое взятка?

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида преступлений, связанных со взяткой: это получение взятки (ст.290 УК РФ) и дача взятки (ст.291 УК РФ).

Получение взятки – это получение должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие). При этом взяткой могут быть предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, земельные участки и другая недвижимость; услуги и выгоды – лечение, санаторные и туристические путевки, ремонтные и строительные работы, другие блага, полученные безвозмездно или по заниженной стоимости.

Кроме того форма взятки может быть завуалирована: к примеру банковская ссуда в долг или под видом погашения несуществующего долга, товары, купленные по заниженной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, получение льготного кредита, «случайный» выигрыш и т.п.

Дача взятки – преступление, направленное на склонение должностного лица к совершению законных или незаконных действий (бездействия) в пользу дающего, либо к предоставлению каких-либо преимуществ, либо к их получению, в том числе за общее покровительство или попустительство по службе.

Кто может быть привлечен к уголовной ответственности за получение взятки?

За получение взятки могут быть привлечены к уголовной ответственности только должностные лица, а именно: представители власти или лица, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также Вооруженных Силах Российской Федерации.

Представителями власти являются сотрудники правоохранительных органов, лица, обладающие властными полномочиями в отношении других лиц, неподчиненных им по службе.

При этом следует учесть, что при передаче взятки к уголовной ответственности привлекается как взяткодатель, так и взяткополучатель.

Исключение составляют лишь случаи, когда лицо, давшее взятку, добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки, либо если имело место вымогательство взятки.

Помните, что не может быть признано добровольным заявление о даче взятки, если правоохранительным органам стало известно об этом из других источников и лицо, передавшее взятку, поставлено перед фактом обнаружения совершения им преступления.

Под вымогательством взятки понимается требование должностного лица о передаче незаконного вознаграждение под угрозой выполнения либо невыполнения действий, нарушающих законные и обоснованные интересы лица. Например, требование о передаче денежных средств за предоставление льгот и субсидий, предусмотренных законом, за принятие заявления о совершенном преступлении, под угрозой привлечения к ответственности при отсутствии правонарушения и т.п.

Что такое подкуп?

Незаконная передача вознаграждения лицу, выполняющему организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в коммерческих и некоммерческих организациях и учреждениях, называется коммерческим подкупом (ст.204 УК РФ).

Под коммерческой организацией в соответствии со ст.50 Гражданского кодекса РФ следует понимать организацию (юридическое лицо), основная цель деятельности которой – извлечение прибыли.

Что следует предпринять в случае вымогательства у вас взятки?

В случае, если должностное лицо вымогает у вас взятку, необходимо внимательно выслушать и запомнить поставленные вымогателем условия. Постараться под любым благовидным предлогом перенести встречу для окончательного решения вопроса о передаче вознаграждения. При этом необходимо, чтобы инициатива передачи взятки исходила от должностного лица. В противном случае, возможны провокация с целью скомпрометировать вас либо искусственно создать доказательства совершения вами преступления.

Далее необходимо при первой возможности обратиться с устным или письменным сообщением в правоохранительные органы по месту вашего жительства (районные, городские) или в их вышестоящие органы: в органы внутренних дел, государственной безопасности, в прокуратуру, в таможенные органы, в органы наркоконтроля.

При вымогательстве взятки со стороны сотрудников органов внутренних дел, органов государственной безопасности, а также других правоохранительных органов вы можете обратиться непосредственно в подразделение собственной безопасности этих органов, которые занимаются вопросами пресечения преступлений, совершаемых сотрудниками соответствующего ведомства.

Далее необходимо принять участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, точно выполняя указания сотрудников правоохранительных органов.

В заявлении о факте вымогательства у вас взятки или коммерческого подкупа необходимо точно указать, кто из должностных лиц (ФИО, должность, учреждение) вымогает взятку или кто из представителей коммерческих структур толкает вас на совершение подкупа, где должна произойти непосредственная дача взятки или должен быть осуществлен коммерческий подкуп.

В случае отказа принять от вас сообщение (заявление) о вымогательстве взятки или коммерческом подкупе вы имеете право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях, а также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в прокуратуру, осуществляющую надзор за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур.

Помните, что только своевременное и добровольное заявление о факте вымогательства взятки может избавить вас от уголовной ответственности и поможет изобличить злоумышленников.

12.03.2013

Как распорядиться долями в спорном жилом доме

Общий порядок распоряжения долями установлен статьями 246, 250, 252 ГК РФ. Распоряжение имуществом осуществляется всеми сособственниками только единогласно, независимо от размера долей. Распоряжение долей осуществляется конкретным сособственником самостоятельно, без согласия других сособственников, которые в свою очередь имеют лишь преимущественное право покупки в соответствии со ст. 250 ГК РФ: 

а) поскольку каждый из участников общей долевой собственности может требовать выдела своей доли из общего имущества, а ГК РФ предусматривает возможность прекращения права общей долевой собственности на имущество путем раздела его в натуре, то после прекращения в таком порядке общей долевой собственности граждан на жилой дом утрачивается и их право преимущественной покупки доли в этом доме; 

б) право преимущественной покупки не распространяется на случаи заключения договора купли-продажи дома с условием пожизненного содержания продавца (Постановление Пленума ВС РСФСР от 22.03.1966 № 32). Следует иметь в виду, что предъявленный в этой ситуации иск о признании сделки недействительной не подлежит удовлетворению (Постановление Пленума ВАС РФ от 25.02.1998 № 8).

Закон устанавливает право сособственника требовать выдела своей доли из общего имущества в натуре. Таким образом, лицо, имеющее во владении определенную долю в спорном доме, в судебном порядке имеет право выделить эту долю и впоследствии продать ее третьему лицу, предварительно уведомив другого собственника, имеющего во владении также свою долю о предстоящей продаже, как того требует ст. 250 ГК РФ.

Такой порядок должен быть соблюден, если один из собственников отказывается продать свою долю, и отказывается покупать вторую долю второго собственника.

Судебный порядок применяется в случае невозможности решения данного вопроса между собственниками добровольно. Если же выдел в натуре не предусмотрен законом, или возможен, но может причинить ущерб имуществу, которое находится в общей собственности, то собственник, выделяющий свою долю, имеет право на выплату второму собственнику стоимости его доли.

14.03.2013

Если врач отказал в лечении

Вопросы оказания медицинской помощи больному должны решаться в соответствии с Федеральным законом РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 25.06.2012 № 89, от 25.06.2012 № 93), статьей 11 которого закреплена норма о недопустимости отказа в оказании медицинской помощи. За нарушение данных требований медицинские организации и медицинские работники несут ответственность по ст.124 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Например, больного из амбулатории врач направил на лечение в приемный покой стационара. Любой приемный покой является структурным подразделением больницы, и его деятельность регулируется уставом учреждения, поэтому правила приема больных в конкретной больнице можно изучить на месте. Но по общему правилу в приемный покой можно попасть несколькими способами, один из них – направление участкового врача поликлиники, который посчитал, что лечение в амбулаторных условиях неэффективно. Больной, пришедший с направлением в приемный покой, не может быть отпущен дежурным врачом без осмотра, при этом факт осмотра фиксируется в соответствующих медицинских документах (журнал приема больных и отказов в госпитализации, мед.карта, стат.талоны и т.д.). По результатам осмотра врач решает вопрос о необходимости госпитализации. Если факт отказа имел место, тогда необходимо обращаться с жалобой к вышестоящему руководству, в страховую компанию, которая выдала полис, и управление здравоохранения города.

В продолжение темы, необходимо затронуть вопрос выписки врачом рецептов. Порядок выписки рецептов также закреплен на законодательном уровне. Рецепт не должен выписываться на клочке бумаги. Это незаконно.

Порядок выписки рецептов установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 110 от 12.02.2007 «О порядке назначения и выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания (в ред. Приказа № 13н от 20.01.2011). В нем четко сказано, что врач не только должен сам выписывать рецепт, но и продублировать назначение в амбулаторной карте. Нежелание врача выписать нормальный рецепт – это попытка ухода от юридической ответственности. Ведь если назначения не выписаны, значит, что лечение не назначено, пациент не обслужен. Врачи, сами того не подозревая, таким образом подпадают под другую, более серьезную статью уголовного кодекса, а именно под ст.124 УК РФ – неоказание помощи больному.

07.03.2013

Актуальные вопросы, связанные с предоставлением пенсии

В соответствии с Постановлением Минтруда и соцразвития РФ от 27.02.2002 «Об утверждении правил обращения за пенсией, назначения пенсии и перерасчета размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в РФ» и «О государственном обеспечении в РФ» в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ № 303н, ПФ РФ № 110п от 28.04.2010, граждане могут обращаться за пенсией в любое время после возникновения права на нее, без ограничения каким-либо сроком, путем подачи соответствующего заявления непосредственно либо через представителя. Заявление о назначении пенсии по старости может быть принято территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации и до наступления пенсионного возраста гражданина, однако не ранее чем за месяц до возникновения права на эту пенсию.

Причиной отказа в назначении льготной пенсии может быть как формальное несоответствие профессии или должности, указанной в трудовой книжке соответствующему наименованию в списках профессий, так и произошедшее изменение порядка подсчета льготного стажа.

Разрешать возникшие после подачи заявления в пенсионный фонд вопросы нередко приходится в судебном порядке. Тем не менее, Управление пенсионного фонда по месту жительства обязано принять заявление гражданина о назначении пенсии соответствующего вида, независимо от того, какие документы приложены к заявлению и имеет ли вообще право на получение пенсии обратившееся лицо. Все эти вопросы должны решаться после подачи заявления. Сотрудники пенсионного фонда после принятия заявления должны указать заявителю на недостающие документы, установить срок для их предоставления и в течение двух месяцев принять решение о выплате пенсии либо об отказе, которое впоследствии можно обжаловать в судебном порядке.
 

05.03.2013

Уточнен перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при наличии которых граждане могут быть признаны нуждающимися в отдельных жилых помещениях

В соответствии с пунктом 4 части 1 ст. 51 Жилищного кодекса Российской Федерации нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, признаются граждане, являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности.

Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержден Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 года № 987н и включает 9 видов заболеваний, включая туберкулез любых органов и систем; злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями; хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями; эпилепсию с частыми припадками; гангрену и некроз легкого, абсцесс легкого; тяжелые хронические заболевания кожи и т.д.

С полным перечнем заболеваний можно ознакомиться в «Российской газете», № 40 от 25 февраля 2013, где опубликован Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 года №987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире».

Следует обратить внимание, что новый перечень тяжелых форм хронических заболеваний вступит в силу с даты признания утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378, которым утвержден действующий в настоящее время перечень.


01.03.2013

Дата создания материала: 09-07-2014. История изменений

Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Отправить captcha
Введите код: *

Закрыть

Выдержка из Закона N 124-ФЗ

Классификация информационной продукции

Глава 2. Классификация информационной продукции

Статья 6. Осуществление классификации информационной продукции

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ в часть 1 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения

См. текст части в предыдущей редакции

1. Классификация информационной продукции осуществляется ее производителями и (или) распространителями самостоятельно (в том числе с участием эксперта, экспертов и (или) экспертных организаций, отвечающих требованиям статьи 17 настоящего Федерального закона) до начала ее оборота на территории Российской Федерации.

2. При проведении исследований в целях классификации информационной продукции оценке подлежат:

1) ее тематика, жанр, содержание и художественное оформление;

2) особенности восприятия содержащейся в ней информации детьми определенной возрастной категории;

3) вероятность причинения содержащейся в ней информацией вреда здоровью и (или) развитию детей.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ в часть 3 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения

См. текст части в предыдущей редакции

3. Классификация информационной продукции осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона по следующим категориям информационной продукции:

1) информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет;

2) информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет;

3) информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет;

4) информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет;

5) информационная продукция, запрещенная для детей (информационная продукция, содержащая информацию, предусмотренную частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона).

ГАРАНТ:

Об определениии возрастного ценза основной телевизионной передачи с учетом содержания сообщений "бегущей строки" см.информацию Роскомнадзора от 22 января 2013 г.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ часть 4 статьи 6 настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей в силу c 1 сентября 2013 г.

См. текст части в предыдущей редакции

4. Классификация информационной продукции, предназначенной и (или) используемой для обучения и воспитания детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, образовательных программ среднего профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ, осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и законодательством об образовании.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ в часть 5 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения

См. текст части в предыдущей редакции

5. Классификация фильмов осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и законодательства Российской Федерации о государственной поддержке кинематографии.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ в часть 6 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения

См. текст части в предыдущей редакции

6. Сведения, полученные в результате классификации информационной продукции, указываются ее производителем или распространителем в сопроводительных документах на информационную продукцию и являются основанием для размещения на ней знака информационной продукции и для ее оборота на территории Российской Федерации.

Статья 7. Информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет

К информационной продукции для детей, не достигших возраста шести лет, может быть отнесена информационная продукция, содержащая информацию, не причиняющую вреда здоровью и (или) развитию детей (в том числе информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом эпизодические ненатуралистические изображение или описание физического и (или) психического насилия (за исключением сексуального насилия) при условии торжества добра над злом и выражения сострадания к жертве насилия и (или) осуждения насилия).

Статья 8. Информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста шести лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 7 настоящего Федерального закона, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:

1) кратковременные и ненатуралистические изображение или описание заболеваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в форме, не унижающей человеческого достоинства;

2) ненатуралистические изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;

3) не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) преступлений эпизодические изображение или описание этих действий и (или) преступлений при условии, что не обосновывается и не оправдывается их допустимость и выражается отрицательное, осуждающее отношение к лицам, их совершающим.

Статья 9. Информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста двенадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 8 настоящего Федерального закона, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:

1) эпизодические изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства);

2) изображение или описание, не побуждающие к совершению антиобщественных действий (в том числе к потреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, участию в азартных играх, занятию бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без демонстрации) наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, табачных изделий при условии, что не обосновывается и не оправдывается допустимость антиобщественных действий, выражается отрицательное, осуждающее отношение к ним и содержится указание на опасность потребления указанных продукции, средств, веществ, изделий;

3) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания действий сексуального характера.

Статья 10. Информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста шестнадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 9 настоящего Федерального закона, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:

1) изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;

2) изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства);

3) информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об одурманивающих веществах (без их демонстрации), об опасных последствиях их потребления с демонстрацией таких случаев при условии, что выражается отрицательное или осуждающее отношение к потреблению таких средств или веществ и содержится указание на опасность их потребления;

4) отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной брани;

5) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного характера изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания действий сексуального характера.